原来,商标和版权在法律性质上是不一样的。但有时,如果想强力打造一个商标,那么单纯的拼字就不能体现企业的风格。此时,标志设计的主要形式,在达到一定创作高度的情况下,就与版权有了交集。

商标抢注的一种常见情况是,抢注他人直接设计的商标,在不同的、类似的商品或者服务中申请注册,或者稍加修改。处理这种抢注现象的难点在于,由于抢注商标所指定的商品或服务与权利商标并不相似,在传统的“先商标后商标”的思维下,除非能充分证明权利商标在抢注前的有名度,否则,抢注商标所指定的商品或服务与权利商标并不相同抢注商标的申请日,很难成功异议或无效抢注商标。

但在目前的实践中,往往发现他人在其他商品上抄袭自己的商标图形注册时,只能提供事先的商标注册证明,以证明著作权的归属,而商业法官和法院普遍认为,商标注册证只能证明商标权的归属,不能证明著作权的归属。这样一来,以前的商标权人往往无法证明自己是著作权人。不能主张这一权利的不是权利人,更不是保护问题。为了保护这一权利,我们需要在申请日之前证明该权利商标的受欢迎程度。但在实践中,多数当事人并未保留设计商标的相关信息,因此很难确定著作权人。特别是作品长期设计、他人委托、职务作品,不到著作权局办理著作权登记,直接申请注册商标的。这样一来,原始证据的收集难度就加大了,这就给权利人的权利主张带来了很大的困难。

针对这种情况,近年来,越来越多的申请者采取了“商标版权”的新策略。

所谓商标著作权,是指商标纠纷中的权利人主张商标权,商标标识构成著作权意义上的作品,使自己的商标得到更加全面的保护。

侵犯商标著作权的,在举证时,只需出示著作权登记证,权利人就可以证明自己享有著作权,法院或者有关部门将予以承认。著作权证书大大减轻了权利人的举证责任。在这个时候,当我们用商标权来保护我们的知识产权而感到束手无策时,版权问题就很容易解决了。

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